NahoruÚraz v rámci teambuildingu
Pojišťovna, u které je zaměstnavatel ze zákona pojištěn
pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání, z takových rozhodnutí příliš velkou radost nemá. U
zaměstnance je tomu přesně naopak. Nejvyšší soud už svého času rozhodl, že i
úraz, který se zaměstnanci stane při teambuildingu, může být za určitých
okolností úrazem pracovním. V níže popsaném rozhodnutí se zabýval tím, zda
lze ke stejnému závěru dospět i v případě, kdy se zaměstnanec účastnil na pokyn
zaměstnavatele sportovních her pořádaných holdingem, jehož je zaměstnavatel
součástí.
Ten příběh nebyl věru pohádkou, protože neměl vůbec
dobrý konec. Zaměstnanec se od pátku do neděle na základě cestovního příkazu
podepsaného příslušným vedoucím zaměstnancem oprávněným k povolování pracovních
cest zúčastnil společně s dalšími dvěma zaměstnanci celoholdingové
sportovní akce pořádané pro dceřiné společnosti skupiny (holdingu). Uvedené
akce se zaměstnanci zúčastnili na základě pozvánky, kterou zaměstnavatel
obdržel od organizátora akce, s tím, že v ní byl stanoven počet osob, které se
jí mohou za zaměstnavatele účastnit. Přílohou pozvánky byl předběžný
program sportovních dnů, ve kterém byly pro jednotlivé dny předem
naplánovány různé, zejména sportovní aktivity. No a v sobotním nohejbalovém
finále si zaměstnanec následkem špatného došlápnutí při dobíhání míče
přivodil úraz - zlomeninu levé dolní končetiny. Podle jeho názoru úraz
pracovní. Podle názoru zaměstnavatele (a pojišťovny samozřejmě) úraz, za který
zaměstnavatel nenese žádnou odpovědnost, protože šlo čistě a jen o společenské
setkání zaměstnanců a jejich rodin v jejich volném čase. Základ sporu, který
dospěl až do dovolacího řízení.
Nejvyšší soud vyšel z toho, že za plnění pracovních
úkolů zaměstnancem je vždy považována - vedle výkonu pracovních povinností
vyplývajících z pracovního poměru - též (jakákoliv) jiná jeho činnost konaná
přímo na příkaz zaměstnavatele (resp. příslušného vedoucího zaměstnance,
je-li zaměstnavatel právnickou osobou), tj. bez ohledu na to, zda tato
činnost spadá do rámce druhu a místa výkonu sjednané práce či nikoli.
Zaměstnavatel je oprávněn (s určitými výjimkami) od zaměstnance vyžadovat
jen takové pracovní úkony, které spadají do rámce druhu a místa výkonu
sjednané práce, a nemůže tedy platně vydávat příkazy (pokyny), které by
byly v rozporu s obsahem pracovní smlouvy. Pokud se tak přesto stane, není
zaměstnanec povinen takový příkaz uposlechnout. Podrobí-li se však takovému
příkazu a při výkonu nařízené činnosti utrpí úraz, pak dle názoru Nejvyššího
soudu jeho postavení není (nemělo by být) méně příznivé, než vykonával-li by
činnost spadající do rámce druhu a místa výkonu práce podle pracovní
smlouvy. Pro závěr, zda lze takto pojatou činnost zaměstnance považovat za
plnění pracovních úkolů, přitom není významný motiv či pohnutka zaměstnance,
tj. vzdálenější předpoklady a představy, z nichž jednající vychází, nýbrž
rozhodující je, zda z hlediska místního, časového a především věcného
(vnitřního účelového) jde objektivně o činnost konanou pro
zaměstnavatele.
I když sportovní činnost, při níž zaměstnanec utrpěl
úraz, nebyla výkonem jeho pracovních povinností vyplývajících z pracovní
smlouvy (ani s nimi nijak nesouvisela), přesto není dle mínění dovolacího soudu
vyloučeno, aby tato činnost zaměstnance, která nevybočila z rámce
oficiálního programu sportovních dnů, jichž se účastnil, byla posouzena
jako plnění pracovních úkolů. To ale jen za předpokladu, že ji konal na příkaz
(pokyn) zaměstnavatele, resp. vedoucího zaměstnance zaměstnavatele, který vůči
němu (jinak) měl oprávnění stanovit a ukládat mu pracovní úkoly, organizovat,
řídit a kontrolovat jeho práci a dávat mu k tomuto účelu závazné pokyny, a z
objektivního hlediska by se tak jednalo o činnost konanou ve prospěch
zaměstnavatele. Protože v daném případě bylo prokázáno, že sportovních her
se zaměstnanec účastnil na pokyn zaměstnavatele, pak je - k nelibosti
zaměstnavatele i pojišťovny - odůvodněn závěr, že činnost, při které
zaměstnanec utrpěl poškození zdraví (úraz), lze považovat za plnění jeho
pracovních úkolů, a že proto utrpěl pracovní úraz, za jehož odškodnění odpovídá
zaměstnavatel.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2012, sp. zn. 21 Cdo
2259/2011)
NahoruSjednaný druh práce
Asi Vám nesdělím nic nového, když napíši, že jednou z
podstatných náležitostí pracovní smlouvy, která musí být mezi zaměstnancem a
zaměstnavatelem sjednána, aby vůbec mohl vzniknout pracovní poměr, je druh
práce. Stejně tak Vás nepřekvapím tvrzením, že šíře jeho vymezení se může
podstatně lišit a od toho že je odvislé, jakou práci může zaměstnavatel
zaměstnanci přidělovat a jakou je zaměstnanec pro zaměstnavatele povinen
vykonávat. Ano, někdy může vzniknout pochybnost, ale děje se tak zpravidla
tehdy, kdy nastane nějaký problém.
V předmětném případě sjednal zaměstnavatel se
zaměstnankyní druh práce prodavačka bez jakéhokoliv bližšího vymezení.
Zaměstnankyně dlouhou dobu prodávala v kamenné prodejně. Po skončení její
dočasné pracovní neschopnosti byla ale vyzvána zaměstnavatelem, aby
prodávala zboží na stánku umístěném na vlakovém nádraží, v místě výkonu
práce zaměstnankyně (území obce). Zaměstnankyně to odmítla, čímž si vysloužila
od zaměstnavatele výpověď pro závažné porušení pracovní kázně.
Ve své žalobě na neplatnost této výpovědi argumentovala
zaměstnankyně tím (a na její argumentaci přistoupily i soudy nižších stupňů),
že zaměstnavatel hledal práci prodavačky právě a jen pro kamennou prodejnu a že
tedy došlo vlastně k nepřímému vymezení druhu práce jako prodavačka v
obchodě, čemuž stánkový prodej neodpovídá. S tím samozřejmě polemizoval
zaměstnavatel, když tvrdil, že druh práce prodavačka zahrnuje jakoukoliv
činnost podřaditelnou pod prodej zboží zákazníkům, nikoliv pouze v prodejně, v
níž zaměstnankyně začala vykonávat práci při vzniku pracovního poměru, ale i
v jakémkoliv jiném místě, pokud předmětem práce byl prodej.
Nejvyšší soud měl při výkladu projevu vůle smluvních
stran pracovního poměru jasno. Podle jeho názoru je zmíněné ujednání o druhu
práce srozumitelné a určité a z hlediska šíře vymezení druhu práce, který
nepochybně zahrnuje jakýkoli prodej zboží, je využitím smluvní volnosti
stran při sjednávání této podstatné náležitosti pracovní smlouvy. Dal za
pravdu zaměstnavateli, že z okolnosti, že v době uzavření pracovní smlouvy
provozoval tento v místě výkonu práce svou prodejní činnost pouze v kamenné
prodejně, která byla…